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从“海盗湾”事件看网络知识产权保护,从保护公民自由选择权的角度看最终用

专利代理 发布时间:2023-08-04 23:16:52 浏览:


今天,乐知网小编 给大家分享 从“海盗湾”事件看网络知识产权保护,从保护公民自由选择权的角度看最终用户免责

从“海盗湾”事件看网络知识产权保护



日前,瑞典斯德哥尔摩一家地方法庭以帮助用户非法下载在线音乐和电影为由,判处全球最大的BT共享网站海盗湾的四名创始人入狱一年,并且向受到版权侵害的媒体公司赔偿360万美元,360万美元的赔偿金额远低于原告媒体公司之前所要求的1亿多美元。

这一判决强调了媒体公司拥有正版电影、音乐以及游戏的版权。

国际唱片业协会称,海盗湾是全球最大的BT种子共享网站,该网站允许用户以34种语言免费下载和共享软件。

2月份,海盗湾同时在线用户曾达到2200万人次。

海盗湾方面表示,海盗湾网站只是为用户之间相互分享内容提供索引,并没有涉及到侵犯版权的内容。

据悉,法庭并没有判决关闭海盗湾的网站,用户仍然能够共享和下载网站资源。

知名网站因侵权问题,受起诉的例子很多,但相关人员被判有罪而入狱的这还是首例。

从海盗湾事件可以看出。。网站与版权方的博弈已经开始。

互联网高度发展以来,版权问题便一直困扰着互联网站,尤其是音乐和视频网站,这使很多大网站不得不努力寻求解决问题的根本之道。

不过,从目前的情况来看,要找到一个版权方、视频网站和用户之间的平衡点,还需要经过很长一段时间。

网站侵权纠纷不断  互联网的发展改变了人们的生活和工作方式,为人们带来了极大的便利。

但从开始,互联网就面临着侵权的纠纷,首先是文字内容,然后是图片、音乐,到现在的视频、电影,网站侵权纠纷不断,而且愈演愈烈。

早在2006年5月,瑞典警方就突袭了海盗湾网站,并强制关闭了该网站,但在不到3天的时间里,海盗湾网站又重新开张。

媒体对此事的关注让海盗湾因祸得福,不但盗版内容增加,流量也暴增了一倍。

在意大利,海盗湾网站曾经被意大利政府下令封杀,但不久后,法院判决恢复了对该网站的访问。

不仅仅海盗湾这类网站,即便是成熟的视频分享网站也面临着不断的版权纠纷。

就拿美国最大的视频网站YouTube为例,其遭到的版权诉讼就有很多。

娱乐巨头维阿康姆集团公司2007年对YouTube就进行了一次诉讼,诉讼的理由就是在YouTube网站上登载了一些并未授权播出的影视内容。

为此,YouTube制定了“删除没有授权上载内容”的政策,并于2007年启动了广告分成方案。

在我国,截至去年年底,有各类视频网站上万家,具有一定影响力的下载软件如BT、电驴、迅雷等就超过200种。

而其中大部分视频网站中涉及电影、电视剧、电视节目等内容并没有获得正版授权,可以说都以擦边球的形式在经营。

仅今年2月份一个月,就有14起针对视频网站土豆网的侵权诉讼,打官司似乎已经成了家常便饭。

土豆网表示,土豆网的官司数目,在整个视频行业可能还只属于平均水平,这是行业现象。

据了解,自1999年起,北京市人民法院开始审理网络版权案,至今已逾10年。

案件数量从最初的每年几件,到现在的每年上千件。

在一个讲究资源共享的时代,分享带来了免费,免费带来了盗版。

无论是海盗湾的非法下载,一直为人诟病的百度MP3,还是YouTube、优酷网等视频网站的在线观看,都让那些版权持有者伤透了脑筋,百度与唱片巨头们纷争不断,激动网状告PPlive,诸如此类,无非都归因于一个似乎永远越不过的坎儿。。版权保护。

业界人士表示,即使海盗湾今后被判不得从事任何文件共享服务,但要想摧毁全球整个文件共享产业却并非易事。

事实上,在大名鼎鼎的海盗湾身后,还存在着难以统计的大量文件共享网站。

如果媒体公司“打掉”了海盗湾,则其用户将会分散到其他网站中去,文件共享服务将呈现出“野火烧不尽,春风吹又生”的局面。

版权问题“潜”规则  在海盗湾被判有罪一事引起全球关注后,不少业界人士认为,从信息查找模式上看,谷歌其实同海盗湾有类似之处,并扮演了各类BT网站“帮凶”的角色。

只要网民能够从搜索引擎上查找到各类BT网站信息,网络盗版就不可能真正绝迹,媒体公司只能取得阶段性而不是长期性胜利。

既然海盗湾已被判有罪,谷歌、雅虎和微软今后也有可能遭到媒体公司提起类似法律诉讼。

但谷歌在其官方博客中表示,虽然知名BT下载网站海盗湾和谷歌都提供文件搜索功能,但谷歌一直致力于尊重版权持有人的版权,因此不能把谷歌也称为“海盗湾”。

谷歌称,为做好版权持有人的版权保护工作,谷歌专门制定了相应(侵权内容)通报和删除制度。

一旦谷歌接到版权持有人的通知,在经过核实无误后,将及时在谷歌各项服务中删除相关侵权内容。

谷歌采用的这种通知后的删除策略,就是版权问题“潜”规则,即所谓的“避风港”原则。

据《信息网络传播权保护条例》规定,“当互联网服务提供商(ISP)只提供空间服务,而不制作网页内容,如果ISP被告知侵权,则有删除的义务,否则就被视为侵权”。

其实一个核心的问题是“网站的监管责任到底有多大”,因为互联网的内容,尤其是视频内容无论从数量还是时长来讲都是海量的,对所有内容进行人工检索是不可能也不可行的。

合作双赢才是出路  有关BT专家则表示,海盗湾这次被媒体公司“拉下马”,同该网站过分“张扬”也有很大关系。

海盗湾在整个西方支持度很高,可以说是整个盗版界的一面旗帜,瑞典甚至专门成立了一个盗版党,纲领就是支持盗版。

海盗湾曾多次被警察取缔,因此在2007年著名的私人国家西兰公国刊登出售广告待价而沽时,海盗湾便计划筹资买下,以建立没有版权法、属于他们的理想国度。

不过西兰公国并没有回应海盗湾的出价,所以海盗湾计划改以买下其他的小岛作为替代方案。

近一段时间以来,海盗湾连续接受美国《连线》、《名利场》和《福布斯》等杂志的采访,颇有同媒体公司决战到底之意。

如此一来,迫使媒体公司下定决心在法庭上打败海盗湾。

与海盗湾的公开“叫板”相比,在版权保护事宜上,谷歌则一再表示尊重版权持有人正当权益。

对于版权问题,各有各的看法,版权方要求加重处罚力度,增加赔偿数额,而网站则拿出“避风港”原则来对抗,但最终合作共赢是才是大家一致的选择。

近日,我国最高人民法院为了贯彻落实党的十七大明确提出的“实施知识产权战略”的要求和国务院于去年发布的《国家知识产权战略纲要》,提出了《最高人民法院关于贯彻实施国家知识产权战略若干问题的意见》,该意见综合运用知识产权司法救济手段,不断增强知识产权司法保护的有效性。

因此,网站无视版权保护是行不通的。

  而就传统影视公司而言,如果视频网站集体倒下或消亡,对它们并无直接利益可言,因为它们希望的是视频网站做大盈利,然后再从中分羹。

影视产业也应当认清形势,与互联网产业一起探讨合作共赢的具体方案和措施。

要解决网站侵权难题,就应以合作取代对抗。

在这点上,版权人和使用者,传统文化产业和互联网产业的利益是一致的。



从保护公民自由选择权的角度看最终用户免责



自由乃是人类生来就有的和不可剥夺的一种权利。

自由很重要的一点表现就是服从自己内心的法则,根据自己的理性对自己的行为作出选择并承担因此而带来的后果。

根据自由的本性,一个人只要不妨碍其他人,即使他看黄色书刊,用盗版软件甚至吸毒,别人除了施以道德上的说教或评价外根本无权横加干涉,否则便侵犯了其自由权。



从本案看在先使用与公知技术抗辩的运用



案情 原告F公司于1997年3月4日向国家专利局提出名称为“龟粉和蛇粉的组合物及其制备方法”申请。

该专利包括两项独立的请求:1。 一种龟粉和蛇粉的组合物,它包括重量比为10%至40%的龟粉和60%至90%的蛇粉。

2。制备如权利要求1所述的龟蛇组合物的方法。

经审查该申请于 2000年8月12日被授予发明专利。

被告D公司也是一保健品生产企业,生产的产品有纯蛇粉、珍珠蛇粉、蛇鳖粉、金龟粉、蛇鞭粉和蛇龟粉等产品;并在F公 司专利申请日前购买了生产上述保健品相关的生产设备,但是没有证据证明其在专利申请日前已经作好必要准备或生产出蛇龟粉产品。

其中蛇龟粉胶囊到1998年 4月8日D公司才向当地卫生防疫部门申报保健食品生产许可,该保健食品配方:乌梢蛇50%、蝮蛇30%、龟20%。

1999年3月8日国家卫生部对D公司 颁发了保健食品批准证书。

被告L公司所属的领有营业执照、不具备法人资格的三家分公司参与销售D公司生产的蛇龟粉产品。

2000年9月19日,原告F公司 向法院起诉L公司、D公司侵害其。

被告辩称,D公司早在原告申请专利日前已经进行生产,有在先使用权;同时涉案专利属于公知技术,D公司使用公知技术不构成侵权。

该 公司还同时向国家专利局委员会(下称专利复审委)以涉案专利技术属于公知技术等为由,提出宣告该专利无效的申请。

2002年2月5日在专利复审委 对该专利无效案口头审理时,F公司提出缩小其范围,要求将其专利从属权利要求上升为独立权利要求?熋魅放浔缺;し段П仍?来缩小。

后双方达成调解协 议并已经履行。

作为调解协议的履行内容,D公司已向专利复审委撤回其专利无效申请。

?熎牢訾? 在专利案件的审理中,同一案件被控侵权人以“在先使用”和“公知技术”同时抗辩的并不多见,因此对“在先使用”和“公知技术”抗辩 的理解与适用就尤为关键。

在处理本案时就是否作好“必要的准备”、公知技术抗辩是否成立,以及权利人在二审期间缩小其权利保护范围如何认定等问题存在深入 探讨的必要。

笔者试述如下: (一) 在先权利抗辩的理解与适用 1。如何理解在先使用权抗辩。

我国第六十三条第一款中规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵权。

严格地讲,在先使用本身不是一种单独存在的权利,而是一种对抗专利权的先使用行为。

保护在先使用立法的本意是要保护在先使用人的权益。

因为不仅专利权人的权益要保护,其他人的合法权益同样要保护。

现实中,不同的发明人分别完成相同的发明创造的情况时有发生,其既可以采用申报专利的途径取得保护,也可以采用技术秘密的保密方案等非专利途径自行保护。

2。本案如何判定是否作好了“必要准备”。

对此有两种意见:第一种意见认为,被告提出已经作好必要的技术准备享有先用权为抗辩理 由,由于在专利申请日前被告没有取得保健品生产批准文号,故不能生产,其享有先用权的抗辩理由不能成立。

第二种意见认为,考查作好必要的准备的对象之一是 产品的技术方案是否已经完成,而不应当区分不同的产品适用不同的评判标准。

一般产品与保健品、药品应当适用同样的标准,至于保健品、药品和其他国家强制许 可生产的产品的行政审批手续是否已经完备与其技术方案是否完成不是同一的概念。

就是说如果其技术方案已经完成,技术行政审批手续没有完备,也不影响其已经 作好了技术方案上的必要准备的判定。

关键是D公司是否有证据证明其作好了必要的准备。

笔者同意第二种意见。

因为理解“作好必要准备”的条件应把握以下要素:一是生产技术上的准备。

已经完成产品的设计图纸、生产加 工图纸、产品加工工艺和装配图纸等完整的生产技术文件资料,已经形成完整的技术方案等;二是进行产业化生产的准备。

已经完成制造、使用所必须的厂房、各种 机器设备、专用设备模具等的准备;三是完成样品的试制和各项技术性能的检验,已经达到有关的技术标准。

如果上述条件具备,即使行政审批手续不完备也不影响 “作好必要准备”的认定。

但是,D公司虽然于专利申请日前购买了生产设备,但是该设备是通用产品,也能够为生产D公司的其他产品所用。

如果D公司能够举证 证明上述设备在涉案专利申请日前已经用来生产出蛇龟粉产品,则其在先使用成立。

但是D公司一直没有证据证明在专利申请日前已经生产出蛇龟粉的事实。

故D公 司证明在原告专利申请日前已经生产出产品的依据不足,其享有在先使用权的抗辩不成立。

另外需要说明的是,在先使用权利不能受让取得。

本案中D公司在审理中辩称,第三方益寿宝公司在原告申请专利之前已经研制出蛇龟 粉技术,并且转让给了D公司。

该抗辩不仅没有具体的转让合同及其他事实依据佐证,而且也不符合法律对在先使用权不能转让的限制规定。

专利法规定的“仅在原 有的范围内继续制造、使用的”行为不视为侵权,就是说先使用人对该项发明创造只有此一项合法权益,没有其他像转让、入股、投资等权利,其出售设备也受到限 制。

因为如果允许先使用人享有转让该项发明的权利,他未尽专利权人的义务,却等同专利权人共享该项发明的独占权,这对专利权人来说是不公平的。

为了防止对先用权的滥用,规定它不能脱离其企业将先用权单独转让是合理的。

故D公司受让取得在先使用权的抗辩既无事实依据,也无法律依据,即使受让成立也不构成合法抗辩。

(二)公知技术抗辩的理解与适用 1。如何理解公知技术抗辩。

2001年6月19日最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称《规 定》)中在是否中止诉讼的条件中进一步明确提及“公知技术”的概念问题。

该《规定》第九条第一款第(二)项规定,被告提供的证据足以证明其使用的技术已经 公知的人民法院可以不中止审理。

它第一次明确提出了公知技术在专利诉讼中被控侵权人用以作为不构成侵权的抗辩理由。

根据该《规定》结合国内外大量的司法实 践,公知技术抗辩的特征可以概括为:首先该技术必须是在专利申请日前已经公知,成为可以为公众使用的技术,也应当包括在专利有效保护期内公开未被公用的在 先专利技术。

在专利申请日前尚保密或尚未公知的,不能作为抗辩的依据。

其次,该技术既可以是与涉案专利完全相同或等同的技术,也可以是相关的公知技术的简 单组合,或者是公知技术加上本领域普通技术人员的专业技术知识的简单组合而成的技术(注:该组合必须是没有经过创造性劳动且是显而易见的)。

2。本案公知技术抗辩是否成立。

对本案公知技术抗辩是否成立有不同意见:第一种意见认为,不应采纳公知技术抗辩。

因为对公知技 术抗辩我国专利法并没有规定,司法实践中也对适用的条件、构成要件等存在争议。

而且本案被控侵权技术已经完全落入涉案专利的保护范围,被控侵权人对此也不 否认,侵权事实已经清楚。

本案审理的是被控侵权技术与专利技术是否覆盖或等同的问题,不必再行认定被控侵权技术与所谓公知技术是否构成等同的问题。

第二种 意见虽然承认公知技术抗辩,但是认为法院应仅限于形式审查。

因为被控侵权技术已经完全覆盖了专利技术的权利要求范围,而且被控侵权技术与被控侵权人提供的 所谓现有技术之间存在形式上的差异。

通过对比两者之间的配比至少有5%以上的差异,法院可以根据该形式差异即为实质性差异判定被控侵权技术与公知技术不构 成等同,径行认定被控侵权人构成侵权。

因为该形式差异是否属于实质性的不同,应当通过专利无效途径进行实质性的审查以后才能够确定,故法院只能在确定涉案 专利有效的前提下进行形式审查。

第三种意见认为,法院应当就被控侵权人的公知技术抗辩理由进行全面审查。

被控侵权人提出的理由是其采用的是与公知技术等同 的技术,故不构成对涉案专利权的侵犯。

对此,法院应当围绕当事人的抗辩理由进行审查。

如果被控侵权技术与公知技术构成等同,即使被控侵权技术落入了涉案专利的保护范围,被控侵权人的不构成侵权的抗辩仍然成立,法院可以径行判定而不必以涉案专利被宣告无效为前置条件。

笔者基本同意第三种意见,因为专利法将公知技术从专利的禁止权范围中剔除的方法只是还原了专利权原来应有的技术范围,把本不属于专利权人 专利保护范围的技术特征公平地还给公众。

关于法院对此的审查方法与专利复审委的无效申请审查相比,主要体现在以下方面:按照我国目前的专利管理体制,法院 不能审查专利是否有效。

其审查对象主要是被控侵权技术与公知技术,是就被控侵权技术与公知技术是否构成等同进行对比,进而审查被控侵权人提出的其被控侵权 技术与公知技术等同的抗辩是否成立,最后作出被控侵权人是否侵权的判定。

法院可以在对被控侵权技术与公知技术确定对比范围时,适当地以专利权人 的指控侵权技术范围作为确定对比范围的一个参考因素。

但是法院主要审查的重点是被控侵权技术与公知技术是否构成等同,法院不对涉案专利是否有效进行评判。

如果被控侵权技术与公知技术相近似构成等同,则公知技术抗辩已经成立;法院并不会再去审查与涉案专利技术是否近似的问题,即使被控侵权技术与涉案专利技术 近似落入涉案专利技术的保护范围也在所不问。

专利复审委对无效申请的审查的对象主要是涉案专利技术与公知技术,其方法是涉案专利技术与公知技术之间是否构 成等同的对比。

从而判定涉案专利的新颖性与创造性是否受到破坏,进而判定专利无效申请是否成立,不涉及是否侵权的问题,即专利复审委不对被控侵权技术与涉 案专利技术是否等同进行评判。

本案经过技术对比,D公司的被控侵权技术的配比是:乌梢蛇50%、蝮蛇30%、龟20%;较接近的公知技术的配比是:龟25至 50%,蝮蛇50至75%;法院可以就被控侵权技术方案与公知技术方案之间,在毒理、药理等化学方面是否存在实质性的不同委托专业部门进行专门的技术鉴 定,在鉴定结论的基础上综合案件事实进一步作出是否等同的判断,进而作出公知技术抗辩是否成立的判断,最终作出是否侵权的判断。

如果被控侵权技术与公知技 术构成等同,就没有必要再审查被控侵权技术与涉案专利技术是否相似或等同的问题了。

此时,无需再对原告的权利要求进行解释和侵权的分析比较,因为无论怎样 解释权利要求,都不能把被控侵权人使用的公知技术变成原告的专利技术。

但是如果不等同,则应当认定侵权仍然成立。



从“海盗湾”事件看网络知识产权保护 的介绍就聊到这里。


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