论竞争法对知识产权的约束机制及其完善,请求宣告专利无效的情形
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论竞争法对知识产权的约束机制及其完善
一、知识产权的垄断性及其后果 知识产权的垄断性涉及到知识产权的合理性问题。
西方关于财产权的哲学理论很多,常见的如先占理论(First Occupancy Theroy)、劳动应得说(Labour-desert Theory)、人格说(Personality Theory)、实用主义说(Utilitarian Theory )等。
在知识产权方面,较有影响的是实用主义学说。
实用主义财产说起源于18世纪的休谟,他认为我们所遵循的正义规则来自那些被认为有利于促进人类幸福的一些经验。
人们遵循这些规则,并非受到强迫,而是为了个人的私利,同时也自然有利于公共利益。
私人所有权及其规则的基础除了实用的目的别无其他。
继休谟之后,边沁认为所有权只是一种期待-期待着从某些财产中获得一些收益。
这种期待只有依靠法律来实现,离开了法律所有权便无从谈起。
而法律只是为了个体的福利和社会的整体秩序才赋予某种财产权,而不是基于所谓自然法上的目标。
[1] 进一步到知识产权上,实用主义认为社会提供知识产权制度的终极原因是为了提供刺激动机,以扩大相应成果供给。
因为财产权的存在就是为了促进整个社会的福利。
知识产权通过给予创造者一定的利益,鼓励他们的创造积极性,最终促社会经济的全面增长。
在美国,这一学说被发展到极致,学者认为美国宪法中的规定“为了促进科学实用艺术的进步,国会有权确保作者及发明者一定时间的排他性独占权本身便是实用主义的体现。
[2] 具体到版权制度上,学者们声称,”版权的目的绝不是为了给予作者以回报,但法律这样做是为了实现它的最终目标-促使其将其创造的天才的产品公之于世“。
[3] 具体到专利制度,使用主义的解释更为直接:专利只是经济政策的一个公共工具,有着两方面的功能:一是提供刺激动机,刺激发明创造不断涌现,从而导致社会福利的增加;其次,专利制度本身构成一个完备的信息系统,促进整个社会的技术信息的迅速传播,避免不必要的重复研究和开发,从而减少社会财富的浪费[4] 。
实用主义对知识产权的合理性的解释是无可挑剔的,但知识产权的垄断性确是一个值得深思的问题。
知识产权本身就具有独占性和垄断性,因此知识产权本身不受反垄断法等竞争法的限制。
但需要说明的是,如果知识产权的权利专有人滥用权利,对受让人和被许可人的权利造成限制,严重影响竞争对手的利益和损害交易对方的利益,这就属于对竞争的危害,构成限制竞争行为,也要受到反垄断法等竞争法的制裁[5] 。
《知识产权哲学》(A Philosophy of Intellectual Property)第七章[6] 就专门论述了知识产权的后果。
作者提到知识产权后果之一是通过权力扩张,使社会制度的分配越来越不均衡,作者认为这是一个依据现代经济性质得出的很可能存在的经验性的结论。
知识产权是一种垄断权,但知识产权作为法律意义上的垄断权与事实上的经济垄断是完全不同的,知识产权不一定以经济垄断的形式表现出来,如果知识产权垄断权被极大的转化为经济垄断权,特别是涉及的地域广泛而且与广大民众利益相关时,国家有必要从维护公平竞争的角度对这种“私权”进行“公权”的干涉。
二、 知识产权的法律限制体系 包括竞争法、知识产权法等在内的系列法律对知识产权提供了保护。
从竞争法看,其对知识产权有“抑”和“扬”的双重功能 [7],竞争法对知识产权的保护制度由竞争法中侵犯知识产权的不正当竞争行为的规范构成。
由于本文篇幅所限,对知识产权的保护机制不是论述重点,本文重在探讨为了正当行使知识产权而建立的知识产权的法律限制体系。
“没有合法的垄断,就不会有足够的信息产生;有了合法的垄断,又不会有太多的信息被使用。
”[8] 个体知识产权的行使,可能导致与有效竞争的理念产生冲突,而且也极易与民法上的公平、诚信和公序良俗等基本原则发生背离,与知识产权法自身维持社会整体效益的目标之间也有抵触。
遵循“正义”原则,知识产权权利之行使,除受到竞争法规制外,还要受到知识产权法自身权利限制规范及民法基本原则的制约,三者一起构成知识产权行使法律界墙。
值得注意的是,由于法律的层次、性质、立法目的不同,三法在对知识产权施加限制的方向及方式上有显著的差异: 知识产权法自身限制性规范从信息资源的最大社会效益着眼,在赋权的同时,直接对权利人施以限制,要求权利人于一定范围利用或由他人利用智力成果。
这不仅包括时间、地域上的固有限制,而且包括多种形式的权能限制,如著作权法中的合理使用、法定许可、强制许可、法定免费使用,专利法中的强制许可、在先使用人的在先使用权、国家计划许可、专利权的转让限制,商标权许可中的产品质量监督义务,以及三法共有的经济权利穷竭原则等等。
知识产权法还有可能直接列入原则性的权利限制条款,如我国著作权法第4条第2款规定:“著作权人行使著作权,不得违反宪法和法律,不得损害公共利益。
”“民法上的限制是由一般法律行业及权利行使的观点所为的限制”。
[9] 这主要体现在对违背民法基本原则的权利滥用的禁止。
知识产权法本身不过是民法的特别法,在知识产权法自身限制性规范力不敷用的情形下,即诉诸处于私法领域普通法地位的民法,发挥其基本原则漏洞补充功能,此乃一般法理,自毋庸赘言。
“竞争法上的限制则主要是从维护公平交易秩序的观点出发,对滥用权利的行为人所为的规范。
”[10] 对产生于知识产权领域的市场垄断,限制竞争行为及不正当竞争行为予以规制。
民法、竞争法的限制都从权利本身以外的情事入手,分别以对市场竞争秩序或公序良俗造成的影响为判断标准,这就与知识产权法直接针对权利本身的限制方式相异。
就民法上禁止滥用权利原则与竞争法规范二者联系而言,前者基本出发点在于诚信和公序良俗之维持,适用于所有与权利行使有关的行为,在判断是否构成权利滥用时,重要的考虑因素在于权利人与相对人双方利益的衡量,至于其行为是否有竞争上的目的,是否有违反竞争的情事并不重要。
后者仅以是否损害竞争秩序为判断基准。
通常,“权利的行使如果被认为构成不正当竞争即往往亦会构成权利的滥用”,[11] 而权利滥用显然不一定威胁竞争秩序。
因此,就规范目的而言,竞争法对知识产权的限制可为民法上的规制所涵盖。
然而不同的是,竞争法多为具有强制力的公法规范,主要由竞争执法专门机关主动介入施行,而民法原则的规制,虽也具有强制力,但仍为私法规范,由法院在当事人提起民事案件后在审理过程中自动援引 [12]。 知识产权法主要运用私法的方法-以个体权利保护为出发点和落脚点-表达对竞争价值的关注,有“自由企业大宪章”之称的竞争法则主要以公法的方法来介入和调整存于私法领域的竞争关系。
反垄断法具有国家权力性、强制性的禁止、许可、承认等调整手段 [13],着眼于维护市场交易的整体秩序,更保护消费者和社会公众的长远利益,保障在企业市场上的总体自由,既保护竞争者的利益,促进经济繁荣和社会发展。
总之,知识产权法与竞争法在促进竞争这一点上,有竞合、趋同的一面,可谓殊途同归。
但是,由于两法调整手段和目标重心的差异,以及知识产权本身即为垄断权的性质,其经济权能的行使与促进有效竞争的要求之间,势必存在着难以避免的内在冲突,主要表现为权利主体在行使知识产权财产权过程中不适当地扩张了垄断权的范围,或凭借合法垄断进一步谋求非法垄断或优势竞争地位的目的,从而直接触犯了竞争法。
知识产权与经济竞争的潜在冲突,实质上反映着特定情况下私人财产权与社会整体利益之间的矛盾。
现代法制的发展使这个矛盾并不难解决。
从利益衡量角度看,在现代社会权利、义务双重本位和社会、个人双向本位的价值体系模式下,“正义要求,赋予人类的自由、平等和安全应当在最大程度上与共同福利相一致。
”[14] 从法律效力等级上看,竞争法作为体现公共利益的公法规范,可以直接干预私权的行使,知识产权行使自应服从竞争法的必要干预。
因此,为实现个人权利和公共利益之兼顾与平衡,对知识产权领域违背竞争法精神的滥用权利行为施以严格的规制,即成为许多成熟市场经济国家竞争立法与执法的重要内容之一,从而使两部法律的规范目标最终整合到促进市场整体的有效竞争、社会经济安全与发展的轨道上来。
三、竞争法对知识产权的约束机制 竞争法对知识产权的约束机制主要由管制知识产权交易协议中限制、扭曲或妨碍竞争的条款和控制垄断维持行为的法律规范构成。
(一)、竞争法对影响竞争的知识产权交易协议的规制 知识产权交易协议可分为合作型和非合作型两种,两种交易协议都有可能影响竞争,竞争法对之都有一定的约束。
1、对合作型知识产权协议的规制 所谓合作型知识产权协议,是指同行业竞争者之间达成的集合经营或交叉许可知识产权并对任何第三方不发放许可证的协议。
这类协议具有排斥其他竞争者和潜在竞争者的作用。
不仅如此,这类协议中还常含有固定价格、划分市场或限制生产等反竞争条款,因此对消费者利益也有严重损害的一面。
请求宣告专利无效的情形
一、 (一)发明或实用新型不具有新颖性、创造性、实用性; (二)申请材料内容不合法、不完整; (三)办理程序违法; (四)可以请求专利无效宣告的其他情形。
根据《中华人民共和国专利法》第二条本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
二、 为了纠正专利局可能作出的错误授权,专利法不仅规定了撤销专利权程序,同时又规定了无效宣告程序。
自专利局公告授权之日起满6个月后,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的,都可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效或者部分无效。
设置无效程序和撤销程序的目的是一样的,但这两个程序有区别。
1、无效程序自专利局授权公告日起满6个月后提出,且专利权终止后也可以提出无效宣告请求。
2、请求宣告无效的理由不仅包括了请求撤销的全部理由,而且还包括公开不充分;修改超出原始公开范围;同样的发明创造重复授权;被授予发明创造专利权的人不是最先申请的人等理由。
三、 (一))不属于专利法保护的客体; (二)向外国申请专利,未经保密审查; (三)不符合专利法新颖性、创造性、或实用性的固定; (四)权利要求书未以说明书为依据。
诺基亚起诉天时达外观专利侵权
国产手机品牌依靠对市场的快速反应能力和外形设计的模仿能力追赶洋品牌这一发展思路引起麻烦。
诺基亚已经以“外形专利受到侵犯”为由,将深圳天时达移动通讯工业发展有限公司及其经销商告上了法庭,要求停止侵权并进行索赔,目前,北京市第二中级人民法院已受理此案。
记者昨天从诺基亚中国公司内部获悉,诺基亚在诉状中表示,诺基亚遭到侵犯的专利,涉及到手机、手机前盖和手机背盖三项外观设计技术,诺基亚发现天时达未经许可,在其生产的A317手机上使用了诺基亚上述专利。
天时达的在京经销商通万宝和鑫通万宝,则大量销售使用上述三项外观设计专利的A317型号手机。
诺基亚中国公司相关负责人表示,具体的诉讼细节会在核实后再对外公布。
目前,涉及诉讼的几家企业均未对外发布任何看法。
论竞争法对知识产权的约束机制及其完善 的介绍就聊到这里。
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