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法院常用的判定专利侵权的方法有哪些?,浅议专利侵权认定方法之等同侵权


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法院常用的判定专利侵权的方法有哪些?



对于发明专利和实用新型专利侵权的判定方法,法院基本上采用的是分三步走的方法。

即: a:确定被控侵权产品(含方法,以下均相同)的相应技术特征。

也就是根据权利要求所记载的必要技术特征,对被控侵权产品的技术特征进行对应的分解。

b:确定专利权的保护范围。

即首先要明确专利权人请求保护的是什么。

根据专利法第59条规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。

因此,专利的权利要求书是我们确定专利权保护范围的唯一依据。

根据专利法实施细则第二十一条之规定,权利要求书应当有独立权利要求,可以有从属权利要求。

所谓独立权利要求,是指从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载为达到发明或者实用新型目的的必要技术特征。

独立权利要求写在从属权利要求之前,它的结构由前序和特征两部分组成,二者合在一起限定发明或者实用新型要求保护的范围。

可用下式来表示:前序特征+特征特征=专利权的保护范围。

所谓从属权利要求,是指记载要求保护的发明或者实用新型的附加技术特征,对引用的权利要求作进一步的限定,其主要作用是专利权人用来维护专利权不被无效掉。

因此,专利侵权判定中所说的权利要求,就是指独立权利要求,而不是从属权利要求。

为了方便比较,通常要把独立权利要求分解成若干个相对独立的必要技术特征。

这个过程,就是对权利要求进行解释。

解释权利要求的法定文件是专利说明书及附图。

当然,专利文档等也是解释权利要求的重要参考文件。

c:将经过分解后的权利要求所记载的必要技术特征与被控侵权产品的特征进行一一对应的比较。

比较的结果可能出现以下几种情况: (1)专利权利要求所记载的必要技术特征与被控侵权产品的特征完全相同。

即:假如专利权利要求所记载的必要技术特征为a、b、c,而被控侵权产品的特征也为a、b、c,二者的关系可以表示为:abc=abc,那么我们就认为专利权的保护范围全面覆盖了被控侵权产品,或者说被控侵权产品完全落入了专利权的保护范围,专利侵权成立。

这种情形的专利侵权是标准的、不折不扣的专利侵权,有的人将其称之为“字面侵权”。

(2)专利权利要求所记载的必要技术特征与被控侵权产品的特征不完全相同。

即:专利权利要求所记载的必要技术特征为a、b、c,而被控侵权产品的特征为a‘、b’、c‘,那么此时可能出现两种情况:一种是abc与a’b‘c’之间具有实质性的区别,二者的关系可以表示为:abc1a‘b’c‘;另一种是abc与a’b‘c’之间的区别是非实质性的,是等同物的替换,二者的关系可以表示为:'。

对于第一种情况,我们会认定被控侵权产品没有落入专利权的保护范围,专利侵权不成立;对于后一种情况,我们则认定被控侵权产品的特征是对专利权利要求所记载的必要技术特征的等同物替换,被控侵权产品仍落入专利权的保护范围,专利侵权成立。

这就是专利侵权判定中所常说的等同原则。

(3)专利权利要求所记载的必要技术特征多于被控侵权产品的特征。

即:假如专利权利要求所记载的必要技术特征为a、b、c,而被控侵权产品的特征为a、b,二者的关系可以表示为:abc

浅议专利侵权认定方法之等同侵权



等同侵权是专利侵权判定一项重要的原则,如何适用等同原则,一直是专利侵权判定中的难点问题。

等同侵权是专利侵权判定一项重要的原则,如何适用等同原则,一直是专利侵权判定中的难点问题。

根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条规定:“专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”,是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准,也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。

等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

” 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第7条第2款规定:“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围”。

上述规定确立了等同原则的适用依据。

从上述规定可以得出,判断侵权物中是否具有与授权专利相应特征相等同的特征,必须从手段、功能、技术效果以及本领域技术人员是否显而易见等四个方面分别进行比较。

一、等同侵权认定的分析方法 司法实践中,对是否构成等同侵权进行分析的方法,一般将被控侵权产品与专利权利要求相同的技术特征之外的不同技术特征进行比对;对于复杂的、双方持异议的技术特征,法院经常会委托技术鉴定机构对专利技术特征与被控侵权物的技术特征是否相同或等同进行鉴定,采取委托鉴定方式进行的,应通知鉴定专家出庭作证并接受询问,对鉴定结论进行开庭质证,然后根据各方的意见再决定是否采纳鉴定结论,来认定被控侵权的技术特征与专利技术特征是否以基本相同的方式,实现相同的功能,达到相同的效果,来判决两者是否构成等同。

钟贞林、江西省正凌机械制造有限公司诉江西中升机械有限责任公司侵害实用新型专利权纠纷案(案号:【2022】赣民三终字第11号)。

江西省高级人民法院认为:本院将被控侵权产品的技术与专利权利要求1—4一一进行对比,被控侵权产品与权利要求1不相同的技术特征有三:一是工作平台形式不同,被控侵权产品是框架、全包围双层工作平台,权利要求1所述的是工字形工作平台,两者的目的均是为标准节导轨的套入预留方形空洞的空间,其功能、作用和效果均是相同的,两者构成等同;二是专利技术采用设置标准节导轨与吊笼侧面的滑轮配合,使吊笼上下滑动,而被控侵权产品则利用标准节凸沿与开槽滑轮配合。

标准节凸沿与与标准节导轨的作用都是为了与滑轮滚动配合,使吊笼上下滑动,系采用基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,被控侵权产品的标准节凸沿与标准节导轨构成等同的技术特征;三是容绳筒和储绳钩的不同,专利权利要求1中的的容绳筒,其功能一是收储绳子,二是定位绳子,以使绳子受力。

被控侵权产品的储绳钩与容绳筒相比,两者实现的收储和定位钢丝绳的功能是相同的。

只是储绳钩不具有容绳筒方便、快捷、安全的作用,技术效果低于专利技术所能达到的效果,两者构成等同的技术特征。

因此,根据等同侵权判定原则,被控侵权产品技术方案落入权利要求1的保护范围。

山市汇隆电器有限公司与阿尔弗雷德•凯驰两合公司侵害发明专利权纠纷案(案号:【2014】粤高法民三终字第339号)。

广东省高级人民法院认为:原告列举专利权利要求书所有的必要技术特征,被告答辩相同的,不必再考虑,不同的看是否等同。

而且该技术特征对该专利所属领域普通技术人员来说,通过阅读专利权利要求和说明书,无需经过创造性劳力就能够联想到。

因此,被诉侵权产品的“进风管”与本案专利的“挡壁”同属分离装置,构成等同。

宜兴市连铸耐火材料厂有限公司与阳泉市东风耐火材料有限责任公司侵害发明专利权纠纷一案一案(案号:【2011】民申字第263号)最高人民法院认为:关于是否构成等同的认定。

首先,根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。

由于涉案专利权利要求书在描述显气孔率数值范围时使用了“不大于10%”这种界限非常清楚的数值范围限定,且说明书实施例中明确记载本发明制取的莫来石铸口砖的三个样品数据的显气孔率分别为6%、2%、4%,应当认为,只有显气孔率不大于10%的莫来石铸口砖才能实现涉案专利所述的技术效果,在解释权利要求时,不应突破这一明确的范围限定。

其次,东风公司提交了连铸公司2007年3月5日的莫来石下水口质量保证书、2007年6月6日的首钢三炼钢150L铝碳下水口质量保证书和《耐火材料手册》,用于证明显气孔率变大会导致耐火材料的性能和效果变差,即东风公司已经承认显气孔率为12.9%与显气孔率不大于10%将导致耐火材料具有不同的性能和效果。

而且《耐火材料手册》中明确指出气孔率是多数耐火材料的基本技术指标,它几乎影响耐火制品的所有性能,尤其是强度、热导率、抗侵蚀性、抗热震性等。

一般来说,气孔率增大,强度降低,热导率降低,抗侵蚀性降低,但气孔率对抗热震性的影响比较复杂。

连铸公司主张显气孔率太低,则耐火产品的抗热震性能变差,容易开裂,根据不同用途,耐火材料的显气孔率的数值指标也会不同。

由此可见显气孔率不大于10%的莫来石铸口砖与显气孔率为12.9%的莫来石铸口砖不仅在显气孔率数值上存在明显不同,由此会导致产品的抗热震性、强度、导热率等有显著差异,显气孔率为12.9%的莫来石铸口砖虽然强度和导热率会差一些,但是抗热震性会大幅度提高,二者的技术效果明显不同。

因此显气孔率不大于10%与显气孔率为12.9%这两个技术特征不能被认定为等同。

重庆文达机械制造有限公司与上诉人重庆隆鑫工业(集团)有限公司侵害实用新型专利权纠纷一案(案号:【2005】渝高法民终字第133号)。

重庆市高级人民法院认为:对应比较隆鑫公司独占享有的“机车引擎的气缸头及摇臂固定承座改良构造”实用新型专利权利要求书记载的技术方案与文达公司生产、销售专利权人为文国富的“粉末冶金嵌铸式气缸头”实用新型专利权利要求书记载的技术方案,从字面上看,二者完全不同。

对应比较隆鑫公司独占享有的“机车引擎的气缸头及摇臂固定承座改良构造”实用新型专利权利要求书记载的技术方案与文达公司依照专利权人为文国富的“粉末冶金嵌铸式气缸头”实用新型专利生产、销售的被控侵权产品的技术方案,其技术特征,1~3与⑴~⑶、5与⑸、7~8与⑺~⑻相同,4、6与⑷、⑹不同,该种技术特征的不同表现为,前者为“装设”,后者为“浇铸”。

被控侵权产品的这种不同的技术特征,是以基本相同的手段,实现基本相同的功能,产生了基本相同的效果;且对于所属领域普通技术人员来说,无须通过创造性劳动就能联想到的,是实质上相同的技术特征。

根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件使用法律问题的若干规定》第十七条第二款的规定,文达公司生产、销售的被控侵权产品构成等同侵权。

黎燕杰与罗剑飞侵害实用新型专利权纠纷一案(案号:【2022】粤高法民三终字第455号)。

广东省高级人民法院认为:本案被诉侵权产品,一种没有外框,支架之间也没有支撑条,另一种支架之间有支撑条。

将被诉侵权产品与权利要求1对比,第一种被诉侵权产品缺少“外框”这一技术特征。

罗剑飞主张空调百叶镶入的墙体相当于外框,构成等同侵权,本院认为,墙体并非被诉侵权产品的一部分,也并非黎燕杰提供,而是被诉侵权产品使用状态下外部环境的一部分,不应纳入比对,故不构成等同侵权。

第二种被诉侵权产品支架之间有一支撑条,该支撑条位于两侧支架之间,与外框结构不同,不应认为系专利所述外框,其效果和功能不能认为与外框基本相同。

综上所述,被诉侵权产品没有包含与权利要求1全部相同或等同的技术特征,不落入权利要求1的保护范围,不构成侵权。

黎燕杰未实施本案专利,不应承担侵权责任。

张会杰与桦甸市公吉乡段二播种器厂侵害实用新型专利权纠纷一案(案号:【2022】吉民三知终字第81号)。

吉林省高级人民法院认为:首先,因本案主要争议焦点在于被控侵权产品所体现的技术方案与涉案专利的技术方案相比是否构成等同侵权,故需依据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款之规定明晰等同特征的三个构成要件,即(一)以基本相同的手段;(二)实现基本相同的功能,达到基本相同的效果;(三)本领域普通技术人员无需创造性劳动就能够联想到。

其次,关于两种技术方案的对比评价。

被控侵权产品用两个长条凹槽代替涉案专利产品的长条孔、用双层触摸片代替涉案专利产品的单层触摸片、用圆形立梁代替涉案专利产品的横梁、用立柱固定弹簧代替涉案专利产品的弹簧孔,可以认定为实现了基本相同的功能,达到基本相同的效果,但是并未釆用基本相同的手段,而且体现了自身的创造性劳动;被控侵权产品用L型铁棍代替涉案专利产品的轴,不但釆用的手段不同,实现的功能与达到的效果也不完全相同,即被控侵权产品的L型铁棍不仅起到轴的作用,同时还会以机械传导的方式参与其他功能的实现,这其中明显体现了创造性的劳动;被控侵权产品在机器内壳外侧安装独立开关,与L型铁棍的机械运动相结合实现漏播报警并补籽,此种技术方案与涉案专利产品的导电片与弹簧接触形成闭合电路报警的技术方案完全不属于同类技术手段,两者之间不是替代关系,本领域普通技术人员如果不付出创造性劳动,仅通过联想不可能实现。

总而言之,两种技术方案之间存在的上述差异决定了两种技术方案之间无法构成等同的技术特征,不能依据“等同侵权原则”判定侵权成立,故张会杰关于两种技术方案之间构成等同技术特征的上诉主张不能成立。

孙俊义与任丘市博成水暖器材有限公司、张泽辉等侵害实用新型专利权纠纷申请再审案(【2022】民申字第740号)。

最高人民法院认为:孙俊义在申请涉案专利时将其要求保护的技术方案限定为进水套的上表面呈锥面,不是平面,而锥面或平面均是涉案专利申请时,该领域普通技术人员普遍知晓的技术方案,因此,专利权人将权利要求中该技术特征限定为锥面是将平面排除在涉案专利权的保护范围之外。

鉴此,在侵权判定时,不能将技术特征“锥面”扩张到“平面”予以保护,否则将有损社会公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖,从而损害社会公众的利益,动摇专利制度的基石。

故本案中,被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求记载的技术特征相比,并未构成等同的技术特征,被诉侵权产品未落入涉案专利权保护范围。

孙俊义该项申请再审理由不成立,本院不予支持。

二、等同侵权的限制 在办理类似案件对专利侵权进行判定时,我们应当注意,即便该案符合“等同特征”,但仍然有以下几种情形不能适用等同原则来认定侵权成立: (一)禁止反悔对等同侵权的限制 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持”,由此确立了禁止反悔原则。

在司法实践中,禁止反悔原则和捐献原则一样,一般是作为对等同原则的限制性规则来适用的。

该原则禁止专利权人(或其他有权主张专利权者)对通过审查过程中为了获得授权而放弃的内容适用等同原则。

其宗旨在于防止专利权人采取出尔反尔的策略,即在审查过程中为了容易地获得专利权而对专利保护范围进行各种限制性的修改或解释,或者强调某个技术特征的重要性,在授权之后的侵权诉讼中又试图取消这些限缩或者声称该技术特征可有可无,以图应用等同原则来覆盖被控侵权物。

重机株式会社与浙江宝石缝纫机股份有限公司侵害发明专利权纠纷一案中(案号:(【2011】沪高民三(知)终字第90号)。

上海市高级人民法院认为:专利授权或者无效宣告程序中,根据专利申请人、专利权人的陈述,所属技术领域的技术人员认为被控侵权技术方案中的等同技术特征是专利权人在专利授权或无效程序陈述中明确放弃的,不得再依据该等同技术特征认定等同侵权成立。



涉及公共健康的专利实施强制许可



《涉及公共健康问题的专利实施强制许可办法》已经局务会议审议通过,现予公布 。

第一条 为了解决我国面临的公共健康问题,并帮助有关国家、地区解决其面临的公共健康问题,落实世界贸易组织多哈部长级会议《关于TRIPS协议与公共健康的宣言》(下称“多哈宣言”)和世界贸易组织总理事会《关于实施TRIPS协议与公共健康的多哈宣言第6段的决议》(下称“总理事会决议”),根据《中华人民共和国专利法》(下称“专利法”),制定本办法。

第二条 本办法所称传染病,是指导致公共健康问题的艾滋病、肺结核、疟疾以及《中华人民共和国传染病防治法》规定的其他传染病。

本办法所称药品,是指在医药领域用于治疗本条第一款所述传染病的任何专利产品或者通过专利方法制造的产品,包括制造前述产品所需的有效成分和使用前述产品所需的诊断试剂。

第三条 在我国预防或者控制传染病的出现、流行,以及治疗传染病,属于专利法第四十九条所述为了公共利益目的的行为。

传染病在我国的出现、流行导致公共健康危机的,属于专利法第四十九条所述国家紧急状态。

第四条 治疗某种传染病的药品在我国被授予专利权,我国具有该药品的生产能力,国务院有关主管部门可以依据专利法第四十九条的规定,请求国家知识产权局授予实施该专利的强制许可(下称强制许可)。

第五条 治疗某种传染病的药品在我国被授予专利权,我国不具有生产该药品的能力或者生产能力不足的,国务院有关主管部门可以请求国家知识产权局授予强制许可,允许被许可人进口世界贸易组织成员利用总理事会决议确定的制度为我国解决公共健康问题而制造的该种药品。

第六条 国家知识产权局授予本办法第五条所述强制许可的,被许可人以及其他任何单位或者个人不得将依照该强制许可决定进口的药品出口到其他任何国家或者地区。

第七条 国家知识产权局授予本办法第五条所述强制许可的,被许可人应当向专利权人支付合理的报酬。

但该药品的生产者已经向该专利权人支付报酬的,被许可人可以不向专利权人支付报酬。

第八条 治疗某种传染病的药品在我国被授予专利权,任何单位或者个人在其他国家或者地区购买专利权人制造并售出的或者经专利权人许可而制造并售出的该种药品,将其进口到我国的,无需请求国家知识产权局授予强制许可。

第九条 世界贸易组织成员按照总理事会决议确定的机制通报世界贸易组织TRIPS理事会,希望进口治疗某种传染病的药品的,或者非世界贸易组织成员的最不发达国家通过外交渠道通知我国政府,希望从我国进口治疗某种传染病的药品的,国务院有关主管部门可以请求国家知识产权局授予强制许可,允许被许可人利用总理事会决议确定的制度制造该种药品并将其出口到上述成员或者国家。

第十条 国家知识产权局授予本办法第九条所述专利强制许可的,应当在其作出的强制许可决定中明确记载总理事会决议规定的有关要求。

被许可人应当遵守该强制许可决定规定的要求。

第十一条 国家知识产权局授予本办法第九条所述强制许可的,被许可人应当向该药品的专利权人支付合理的报酬。

第十二条 依照本办法第四条、第五条和第九条请求强制许可的,除本办法有专门规定的以外,适用《专利实施强制许可办法》的规定。



法院常用的判定专利侵权的方法有哪些? 的介绍就聊到这里。


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