资讯中心

侵犯专利权犯罪,侵犯专利权的刑罚罪名法律是怎样规定的


今天,乐知网小编 给大家分享 侵犯专利权犯罪,侵犯专利权的刑罚罪名法律是怎样规定的

侵犯专利权犯罪



一罪与数罪的问题较为复杂,笔者拟以我国刑法第216条所规定的假冒他人专利罪为例进行论证说明。

1。行为人假冒他人专利,而生产销售的假冒他人专利的产品又是伪劣商品的,如何处理?在此种情况,笔者认为假冒他人专利的行为只不过是生产销售伪劣产品的一种方法行为或者手段行为,故而可按牵连犯的原则处理,也就是说按一重罪处罚,在此种状况下,由于我国刑法所规定的生产销售伪劣商品这一节的罪要重于假冒他人专利罪(从法定最高刑和最低刑进行比较而得出的结论),因而应按照生产销售伪劣商品的有关犯罪进行定罪量刑。

2。如果行为人根本就不是某专利的专利权人,却声称自己是该专利的专利权人,表示愿意转让该专利,受害人信以为真,购买其专利。

对此情形应如何处理?学者认为应分两种情况:其一,如果确有专利的存在,而且在专利的保护期限内,这时属于一行为同时触犯了两个不同的罪名,即假冒他人专利的行为与诈骗行为属同一个行为,应按想象竞合犯从一重罪处罚,这就是要按照诈骗罪来定罪量刑。

其二,如果声称的专利纯属子虚乌有,从我国关于专利法的规定来看,冒充专利的行为并不构成犯罪。

此种情况下,直接按诈骗罪处理即可。

3。在实践中,经常发生以假冒专利方法诈骗金融机构贷款或者合同对方当事人财物的案件。

其具体手段是以虚假的专利权证书或者冒用他人专利权证书所表示的财产权利作为质押担保,或者作为与他人联营的出资,而诈骗财物。

笔者赞同有的学者的观点,对此种情形的处理应区分以下两种情况:①(1)如果所冒称的专利确实存在并在有效期内,行为人之手段行为构成假冒他人专利罪,目的行为构成贷款诈骗罪或者合同诈骗罪,属于牵连犯,应根据处罚牵连犯的一般原则,从一重处断;(2)如果所冒称的专利并不存在,则其手段行为只是专利法上的“冒充专利”的行为,不属假冒专利行为,不单独构成犯罪,因而只应对行为人以贷款诈骗罪或合同诈骗罪论处。

4。如果当广告主发布广告时,谎称自己的产品或技术是专利产品或专利技术,而该产品技术专利权实为他人享有,应如何处理?笔者认为,在此种情况下,行为人实施的假冒他人专利的行为是虚假广告的内容之一,此时属一个行为同时触犯数个不同罪名的想象竞合犯,此时既构成假冒他人专利罪,又构成虚假广告罪,择一重罪处理即可。



侵犯专利权的刑罚罪名法律是怎样规定的



一、侵犯专利权的刑罚罪名法律是怎样规定的 我国《刑法》第二百一十六条规定,假冒他人专利,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

因此,专利侵权是有可能会坐牢的。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百一十六条假冒他人专利,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

二、侵犯专利侵权分类 专利侵权行为分为直接侵权行为和间接侵权行为两类。

直接侵权行为。

这是指直接由行为人实施的侵犯他人专利权的行为。

其表现形式包括:制造发明、实用新型、外观设计专利产品的行为;使用发明、实用新型专利产品的行为;许诺销售发明、实用新型专利产品的行为;销售发明、实用新型或外观设计专利产品的行为;进口发明、实用新型、外观设计专利产品的行为; 使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为; 间接侵权行为。

这是指行为人本身的行为并不直接构成对专利权的侵害,但实施了诱导、怂恿、教唆、帮助他人侵害专利权的行为。

间接侵权行为通常是为直接侵权行为制造条件,常见的表现形式有:行为人销售专利产品的零部件、专门用于实施专利产品的模具或者用于实施专利方法的机械设备;行为人未经专利权人授权或者委托,擅自转让其专利技术的行为等。

专利侵权行为具有以下特征: 1。侵害的对象是有效的专利。

专利侵权必须以存在有效的专利为前提,对于在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷,专利权人应当在专利权被授予之后,请求管理专利工作的部门调解,或直接向人民法院起诉。

2。必须有侵害行为,即行为人在客观上实施了侵害他人专利的行为。

并以生产经营为目的。

非生产经营目的的实施,不构成侵权。

3。违反了法律的规定,即行为人实施专利的行为未经专利权人的许可,又无法律依据。

相关的专利发明人,应积极的按照我国的法律规定进行申请,自身的专利证书。

申请后得到相关证书的,按照我国的法律规定如有人侵犯自身的合法权益的,应积极的对这类人员进行处罚,要求对方停止这类侵权行为。

销售侵犯专利权的产品规定是什么? 侵犯专利权的赔偿数额如何计算

侵犯专利权的行为时效是多久



实践中,专利侵权的诉讼时效越来越受到权利人的关注。

当事人在遇到专利方面的纠纷时,需要注意此时的行为时效,也就是诉讼时效的问题。

要是超过法律规定的时效起诉的话,对自身来讲是很不利的。

那到底侵犯专利权的行为时效是多久呢?乐知小编将在下文中为您解答。

(一)侵犯专利权的诉讼时效——二年 根据《中华人民共和国专利法》规定:侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。

发明专利申请公布后至专利权授予之前专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年,自权利人得知或者应当得知他人使用其发明创造之日起计算,但是专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的,自专利权授予之日起计算。

(二)诉讼时效的起算——从“知道”或者“应当知道”起计算 两年诉讼时效是否有效,计算的起算日期便成了关键,在专利法及司法解释中都明确规定从“知道”或者“应当知道”起计算。

法律中规定的知道,是指权利人或者利害关系人知道侵权行为发生,自己的权利被侵害;而应当知道是指权利人或利害关系人对侵权行为在客观上存在着知道的条件和可能性,由于主观上的大意而没有知道自己的权利被侵害,过后知道了也应从客观上存在知道的条件产生之日计算诉讼时效。

如两年前侵权人就侵权产品公开广告或参加展销,由于权利人主观上的过错没有知道自己权利被侵害,两年后知道了,其诉讼时效仍应从两年前起算。

(三)两年时效之后提起诉讼,法律如何规定? 中华人民共和国最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的司法解释中规定;“侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。

权利人越过两年起诉的,如果侵权行为在起诉之时仍在继续,在该项专利权的有效期内,人民法院应当判决被告人停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。

” 也就是说,权利人在两年时效之后提起诉讼,如果该专利权在有效期内,人民法院仍应判决被告停止侵权行为,赔偿要求可从提起诉讼之日起向前推两年计算,即超过两年部分不予支持,两年规定时效之后的仍应判决,以确保专利人的权益和对侵权者的惩罚。

从上文可知,侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。

如果您的专利权受到不法侵害时,您应该积极在有效的诉讼期间内主张自己的权益,否则,您的权益将得不到法律的保护。

侵犯专利权赔偿是怎么样的 侵犯专利权抗辩事由有哪些

侵犯专利权犯罪 的介绍就聊到这里。


更多关于 侵犯专利权的刑罚罪名法律是怎样规定的 的资讯,可以咨询 乐知网。



(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台,聚焦 专利申请,商标注册 业务)。

返回列表